Yaratıcı adım ve açık olmama - Inventive step and non-obviousness

Yaratıcı adım ve açık olmama bir genel yansıtmak Patent verilebilirlik Çoğunda mevcut gereksinim patent kanunları buna göre icat patent alabilmek için yeterince yaratıcı, yani aşikar olmaması gerekir.[1] Başka bir deyişle, "açık olmama ilkesi, buluşun yukarıda veya ötesinde yeterli bir mesafe olup olmadığını sorar. ustalık derecesi ".[2]

"Buluş aşaması" ifadesi ağırlıklı olarak Avrupa'da kullanılırken "açık olmama" ifadesi ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri patent yasası.[1] Bazen "yaratıcılık" ifadesi de kullanılır.[3] Temel ilke kabaca aynı olsa da, yaratıcı adımın ve açık olmamanın değerlendirilmesi bir ülkeden diğerine değişir. Örneğin, uygulama Avrupa Patent Ofisi (EPO) Birleşik Krallık'taki uygulamadan farklıdır.

Gerekçe

Buluş aşamasının veya açık olmama gerekliliğinin amacı, patent sistemi tarafından sağlanan teşvik arasında uygun bir denge sağlamak, yani yeniliği teşvik etmek için, yalnızca "normal ürün tasarımı ve geliştirmesinden" kaynaklanan buluşlara patent vermekten kaçınmaktır. ve sosyal maliyeti, yani geçici tekellerin sağlanması.[4] Açık olmama çubuğu, bu nedenle toplumun değerli bir keşif olarak kabul ettiği şeyin bir ölçüsüdür.[5] Belirsizlik gerekliliğinin ek nedenleri, "artan iyileştirmeler" yerine temel araştırmalar için teşvikler sağlamak ve "araştırılması ve lisanslanması pahalı olan ekonomik açıdan önemsiz patentlerin çoğalmasını" en aza indirmektir.[6]

Teşvik teorisine göre, "bir fikir alandaki insanların fazla çaba harcamadan geliştirebilecekleri kadar açıksa, o zaman patent sisteminin sağladığı teşvikler fikri üretmek için gereksiz olabilir".[7] Bu nedenle, "ifşa edilmeyecek veya tasarlanmayacak, ancak bir patentin teşvik edilmesi için bu buluşları ayıklamak için bazı yöntemler geliştirmeye" ihtiyaç vardır. [8] Birleşmeler ve Duffy[9] "Teşvik standardı yasal doktrinde etkili değildi ve müteakip içtihatta bulunmaması, patent hukukunun en büyük cevapsız sorularını gündeme getiriyor: Mahkemeler, patent verilebilirliği belirlemede görünüşte makul ve teorik olarak sağlam bir yaklaşımı nasıl görmezden gelmeye devam edebilir?"

Tartışmalar ve alternatifler

"Kolay" buluşları ayıklamaya çalışırken, açık olmama gerekliliği, genel patent sistemine, özellikle de farmasötik alanda, en ağır şekilde patent korumasına bağlı olan birkaç dezavantaj getirir. Örneğin,

  1. "Belirsizlik standardı, farmasötik bilimlerdeki ilerlemeyi kendine çevirme ironik etkisine sahiptir, çünkü standart, araştırmacıların ilaçları etkili olma olasılığı yüksek olanlar olarak tanımlamalarına olanak tanıyan bilimsel ilerlemelere dayalı olarak ilaçlardan patent korumasını engellemektedir." İlaç firmaları, "patent korumalarında algılanan zayıflıklar nedeniyle umut vadeden ilaç adaylarını sıklıkla terk etmektedirler". "Açık ve dolayısıyla patenti alınamayan ilaçlar sorunu, zaman içinde daha da kötüleşmeyi vaat ediyor, çünkü neredeyse tanım gereği, belirsizlik gerekliliği farmasötik bilimlerinde ilerlemeyi kendisine çeviriyor; yani, gelişmelere dayalı yeni ilaçlara patent korumasını reddediyor. bilimde keşiflerine yol açtı. " "Asıl sorun, ilk araştırmalarda en umut verici görünen ilaçlardan patent korumasını engelleyen ve farmasötik bilimlerde ilerlemeyi cezalandıran açık olmama gerekliliğinin doğasıdır. Doktrindeki bu garip eğilimler göz önüne alındığında, uyuşturucu araştırmacılarının Keşiflerinin patentini almanın önünde bir engel olarak açık olmama şartıyla sık sık karşılaşıyorlar. "[10] "Bu tür ilaçları kaybetmenin sosyal maliyeti, muhtemelen piyasaya gerçekten ulaşan patentsiz ilaçların ucuz jeneriklerine daha hızlı erişimden halkın yararına olan faydalardan çok daha ağır basmaktadır." "Patent kuralları, yeni bir ilacın veya tedavinin uygulanmasını engellediğinde, hatta geciktirdiğinde, finasterid (prostat kanserini önlemek için), halkın yaralanması ciddi olabilir. "" Yenilikten yoksun oldukları veya aşikar oldukları için ilaçlardan patent korumasını engelleyen mevcut patent politikası, bu nedenle halkın refahı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. "" patent standartları, patentleri ilaçlar için yenilikçi yeni fikirlerle sınırlandırarak farmasötik inovasyonu bastırır, böylelikle sistem daha önceki yayınlarda açıklanan veya umut verici görünmesi için yapılan sosyal olarak değerli ilaçların geliştirilmesi için hiçbir teşvik sunmaz. "[11]Ayrıca, "FDA'nın klinik araştırma gereklilikleri, firmaların jenerik rakiplerden koruma olmaksızın nadiren ilaç geliştirmelerinin nedeni olduğundan", FDA'nın bu korumaya olan ihtiyaç ile münhasırlık ödülünü verebilmesi gerektiği öne sürülmüştür. patent sisteminin ilaç geliştirmeyi teşvik etmedeki yetersizlikleri için uygun düzeltme.[12]
  2. Bir mucidin kendi açıklamalarının önceki teknik olarak sadece yenilik için değil, aynı zamanda açık olmama analizi için de kullanılabileceği gerçeği, hem kar amacı güden hem de kar amacı gütmeyen Bayh-Dole Yasası ABD'de) araştırma bulgularının yayılmasını geciktirme (veya tamamen durdurma), farklı kurumlar arasındaki işbirliğini karmaşık hale getirme ve patentlerin anayasal amacı olan "Bilimin İlerlemesini teşvik etme" yoluna girmesi.
  3. Çoğunlukla, büyük bir buluşu temsil eden çok güçlü bir yaratıcı aşamaya sahip olan buluş üzerindeki orijinal patent, teknolojisinin ticarileştirilmesinin başlamasından 20 yıldan daha uzun bir süre önce dosyalanmıştır ve orijinal mucitler, buluşlarının meyvelerini toplamazlar. Bunun yerine, daha sonra ortaya çıkan (ticarileştirmenin başlangıcına daha yakın), orijinal teknolojide artan iyileştirmelerle ortaya çıkan insanlar, bu tür iyileştirmelerle çok daha zayıf yaratıcı adım (lar) a sahip, buluşlarından para kazanma şansı daha yüksek. Böyle bir duruma ünlü bir örnek: Vanadyum Redox-Flow Batarya 1978'de Pelligri ve Spaziante tarafından icat edilen ve patenti alınan teknoloji (Birleşik Krallık Patenti 2030349, Oronzio de Nori Impianti Elettrochimici S.p.A., 1978), ancak yaklaşık 2017'ye kadar geniş çapta ticarileştirilmemiş.[13]

Aktif olarak işlevsel patent sistemlerine sahip tüm ülkelerde halihazırda yaratıcı adım için bir gereklilik olmasına rağmen, böyle bir doktrine duyulan ihtiyaç sorgulanmıştır. Örneğin, alternatif bir yaklaşım olarak "önemli yenilik" önerilmiştir.[14] Ayrıca birçok ülkede patentlere ek olarak, faydalı modeller, daha kısa bir tekel süresi karşılığında daha düşük bir açık olmama gereksinimi olan (veya hiç olmayan). Faydalı model korumasının mevcudiyeti, mucitler, geliştiriciler ve üreticiler için açık olmama analizi (dava) sonucunun belirsizliği ile ilişkili riski en aza indirir (aşağıya bakınız).

ABD'de, derecelendirme daha güçlü bir yaratıcı adım yoktur - daha uzun patent süresi ve ya hep ya hiç yaklaşımı kullanılır. Böyle bir sistem altında, yaratıcı (tümü) ile açık (hiçbir şey) arasındaki çizgiyi çekmek belirsizdir, çünkü temyizde değişen sonuçları olan çok sayıda dava (ör. Sanofi-Aventis GmbH - Glenmark Pharmaceuticals, 748 F. 3d 1354 (Beslemeli Devre 2014)[15]). Ayrıca, benzersiz[kaynak belirtilmeli ] söz konusu patent başvurusu yapıldıktan sonra keşfedilen, açık olmayan gerçeklerin kanıtı olarak sunulma imkanıdır. (Örneğin. Knoll Pharm. Co. v Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Fed. Circ. 2004) ve Genetics Inst., LLC - Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), Yeniden Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Düşük yaratıcılık çubuğuna duyulan ihtiyaç iyi kabul edilmiş olsa da, böyle bir çıtayı ölçmek için önerilen yöntemler, 200 yıllık içtihat geçmişine rağmen oldukça başarısız olmuştur. "Açık ve tutarlı bir şekilde uygulanması kolay bir standart, açık olmama çubuğunun tam olarak nerede durduğunu işaretleyerek, bir bütün olarak topluma ve özellikle kanun yapıcılara, patent sisteminin etkinliğini ölçmek için bir kriter sağlayacaktır. Dahası, böyle bir standart izin verecektir. alt mahkemelerin belirsizliği doğru ve tutarlı bir şekilde belirlemesi, en azından varsayımsal olarak belirsizliği azaltması, tek biçimliliği teşvik etmesi ve tersine çevirme olasılıklarını düşürmesi. "[5] Bay Cecil D. Quillen, Jr., Putnam, Hayes and Bartlett, Inc. Kıdemli Danışmanı ve eski Genel Danışman Eastman-Kodak Şirketi, "PTO, mahkemelerde izlenen aynı standardı uygulamalıdır, böylece patent sahipleri sadece rulet çarkına bir davet değil, saygıya değer bir patent alırlar."[16] Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, patent kurumunu mahkemelerle aynı standartlara uymadığı için eleştirdi:

[I] t Unutulmamalıdır ki, patenti alınamayan malzemenin elenmesi için birincil sorumluluk Patent Ofisine aittir. Dava beklemek, tüm pratik amaçlar için, patent sistemini zayıflatmaktır. Patent Ofisi ve mahkemeler tarafından uygulanan standartlar arasında kötü şöhretli bir farklılık gözlemledik. Tutarsızlığı açıklamak için birçok neden ileri sürülebilirken, biri "buluş" kavramını kullanırken Denetçiler tarafından sıklıkla kullanılan serbest dizgin olabilir.[17]

Yargı bölgeleri

Kanada

Belirsizlik gerekliliği, Bölüm 28.3'te kodlanmıştır. Patent Yasası (R.S.C., 1985, c. P-4).[18]

28.3 Kanada'daki bir patent başvurusunda bir istem ile tanımlanan konu, ilgili olduğu teknik veya bilimde uzman bir kişi için, iddia tarihinde açık olmayacak konu olmalıdır.
(a) başvuru tarihinden bir yıldan daha uzun bir süre önce başvuran tarafından veya bilgilerin Kanada'da veya başka bir yerde kamuya açık olacak şekilde başvurandan doğrudan veya dolaylı olarak bilgi edinmiş bir kişi tarafından ifşa edilen bilgiler; ve
(b) (a) paragrafında adı geçmeyen bir kişi tarafından talep tarihinden önce, bilgilerin Kanada'da veya başka bir yerde kamuya açık hale geleceği şekilde açıklanan bilgiler.

Kanada Yüksek Mahkemesi ortaya konan açık olmama testini onayladı Windsurfing International Inc. - Tabur Marine (İngiltere) Ltd.[19] içinde Apotex Inc. - Sanofi ‑ Synthelabo Canada Inc.:

  1. Kavramsal "teknikte uzman kişi" yi tanımlayın ve bu kişinin ilgili genel genel bilgisini tanımlayın;
  2. Söz konusu iddianın yaratıcı konseptini belirleyin veya bu kolayca yapılamıyorsa, yorumlayın;
  3. "En son teknolojinin" bir parçasını oluşturduğu için alıntı yapılan konu ile iddianın veya yorumlandığı şekliyle iddianın yaratıcı kavramı arasında, varsa, ne tür farklılıklar olduğunu belirleyin;
  4. İddia edilen buluş hakkında herhangi bir bilgi olmadan bakıldığında, bu farklılıklar, teknikte uzman kişilerce aşikar olan adımları mı oluşturuyor yoksa herhangi bir derecede buluş gerektiriyor mu?

Kanada mahkemeleri aynı zamanda ABD nesnel göstergelerinin eşdeğerlerini, yani bir Buluşun Patentlenebilirliğini Destekleyen Faktörler [20][kendi yayınladığı kaynak? ]:

  1. İhtiyaç duyulan uygulama sanatları ve unsurları uzun zamandır mevcutken buluşa duyulan uzun süredir hissedilen ancak tatmin edilmemiş ihtiyaç;
  2. Bir problemin var olduğunun ve problemin daha önce teknikte uzman kişiler tarafından görülmemiş olduğunun takdir edilmesi;
  3. Teknikte tecrübeli kişiler tarafından, (1) 'in ihtiyacını karşılamaya veya (2)' nin probleminin anlaşılamamasından kaynaklanan zorluklarla başa çıkmaya yönelik önemli girişimler;
  4. Buluşun ticari başarısı, reklam veya çekici paketleme gibi faktörlerden ziyade nedensel olarak buluşun kendisiyle ilgilidir;
  5. Önceki tekniğe ait cihazların endüstrisinde patentli buluşla değiştirilmesi;
  6. Patent sahibinin buluşunun rakipler tarafından anında kopyalanması;
  7. Lisans alarak veya patenti ihlal etmeyerek patenti onurlandırarak veya her ikisini birden yaparak, endüstri tarafından patentin geçerliliğini elde etme:
  8. Patent sahibi tarafından alınan teknik yönden uzakta önceki tekniğin veya bilgi öğretiminin varlığı;
  9. Teknikte tecrübeli kişilerce buluşun sonuçlarının beklenmedik olması; ve
  10. Teknikte uzman olanların patent sahibinin yaklaşımının işe yaradığına dair inançsızlık ve kuşku.

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)

Madde 56, birinci cümle, EPC ile bağlantılı olarak Madde 52 (1) uyarınca, Avrupa patentleri, icatlar bu, diğer şeylerin yanı sıra, buluş niteliğinde bir adımı, yani buluşu, ustalık derecesi, bir teknikte uzman kişi.

Bölümlerin İncelenmesi, Muhalefet Bölümleri, ve EPO Temyiz Kurulları Bir buluşun yaratıcı bir adım içerip içermediğini değerlendirmek ve karar vermek için neredeyse her zaman "problem-çözüm yaklaşımını" uygulayın. Yaklaşım şunlardan oluşur:

  1. tanımlamak en yakın önceki teknik, en ilgili önceki teknik veya en azından gerçekçi bir başlangıç ​​noktası;
  2. belirlemek objektif teknik problemyani, en yakın önceki tekniğe göre teknik problemin belirlenmesi iddia edildi buluş adresleri ve başarıyla çözer; ve
  3. inceleme olup olmadığı ya da değil iddia edilen çözüm objektif teknik soruna açık genel olarak tekniğin durumu açısından uzman kişi için.

Bu son adım, "olasılık yaklaşımı" na göre gerçekleştirilir. Bu yaklaşıma göre, buluşun yaratıcı bir adım içerip içermediğini değerlendirmek için ele alınması gereken soru şudur (soru şudur: doruk problem çözüm yaklaşımı):

Herhangi bir öğreti var mı önceki teknik bir bütün olarak basitçe yapamazdıen yakın önceki teknikte açıklanmayan teknik özellikler göz önünde bulundurulduğunda formüle edilen objektif teknik problemle karşı karşıya kalan uzman kişiyi, söz konusu en yakın önceki tekniğe bu öğretiyi [önceki tekniğin öğretisi değil, sadece en yakın önceki tekniğin öğretilmesi], böylece istemlerin şartları dahilinde kalan bir şeye varmak ve böylece buluşun başardığı şeyi elde etmek?

Tecrübeli kişiden, en yakın önceki tekniği, istemlerin şartları dahilinde olan bir şeye varacak şekilde modifiye etmesi istenmişse, bu durumda buluş, yaratıcı bir adım içermez.

Mesele, uzman kişinin buluşa en yakın önceki tekniği uyarlayarak veya değiştirerek ulaşıp ulaşamayacağı değil, bunu yapıp yapmayacağıdır çünkü önceki teknik onu objektif teknik problemi çözme umuduyla bunu yapmaya teşvik ederdi. veya bazı iyileştirme veya avantaj beklentisiyle. Bu, dosyalamadan önce uzman kişi için geçerli olmalı veya öncelik incelenmekte olan talep için geçerli tarih.

Birleşik Krallık

Buluş niteliğinde bir adım olup olmadığını değerlendirmek için temel test, yasal testtir: Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82, [17]. Bu test şu şekildedir: Bir buluş, 'teknolojide uzman bir kişi' için 'açık değilse', 'tekniğin son durumu''nun bir parçasını oluşturan herhangi bir konu dikkate alınarak, buluş niteliğindeki bir adımı içerecek şekilde alınacaktır. Bölüm 2 (2) erdem: s 3 Patent Yasası 1977.

Birleşik Krallık mahkemeleri, temel yasal teste yaklaşmaya (cevaplamamaya) yardımcı olmak için genel bir çerçeve benimsemiştir. Olarak bilinir Rüzgâr sörfü veya Pozzoli Ölçek.

İçinde Windsurf International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59, Temyiz Mahkemesi aşağıdaki çerçeveyi önerdi:

  1. Patentte yer alan yaratıcı kavramı tanımlayın;
  2. Normalde beceriye sahip ancak hayal gücü yetmeyen bir muhataba, rüçhan tarihinde teknikte genel genel bilgilerin ne olduğunu aktarın;
  3. Alıntı yapılan konu ile iddia edilen buluş arasındaki farklılıkları (varsa) belirleyin; ve
  4. Bu farklılıkların (iddia edilen buluşla ilgili herhangi bir bilgi olmadan görüldüğü gibi) uzman kişi için 'aşikar' olacak adımlar oluşturup oluşturmadığına veya herhangi bir derecede buluş gerektirip gerektirmediğine karar verin.

Bu test, daha yakın tarihli Temyiz Mahkemesi davasında biraz yeniden çalışılmıştır. Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 Haziran 2007):[21]

  1. (a) "Teknikte uzman kişi" nosyonunu tanımlayın, (b) Bu kişinin ilgili genel genel bilgisini tanımlayın;
  2. Söz konusu iddianın yaratıcı konseptini belirleyin veya bu kolayca yapılamıyorsa, yorumlayın;
  3. "En son teknolojinin" bir parçasını oluştururken alıntı yapılan konu ile iddia veya iddianın yaratıcı kavramı arasında, eğer varsa, ne tür farklılıklar olduğunu belirleyin;
  4. İddia edilen buluş hakkında herhangi bir bilgi olmadan bakıldığında, bu farklılıklar, teknikte uzman kişilerce aşikar olan adımları mı oluşturuyor yoksa herhangi bir derecede buluş gerektiriyor mu?

İçinde Schlumberger Holdings Ltd, Electromagnetic Geoservices AS'ye karşı [2010] EWCA Civ 819 (28 Temmuz 2010), Temyiz Mahkemesi, yaratıcı adımı belirlemek için kullanılan kurgusal yetenekli muhatabın (yetenekli bir ekip olabilir), talep yapısını veya yeterliliğini belirlemek için kullanılandan farklı olabileceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri

"Açık olmama", ABD patent yasasında, bir buluşun patentlenebilirliğe hak kazanmak için karşılaması gereken gerekliliklerden birini tanımlamak için kullanılan terimdir. 35 U.S.C. §103. ABD'de patentlenebilirliğin temel gerekliliklerinden biri, buluşun patentli olmasının açık olmamasıdır, yani "teknikte sıradan beceriye sahip bir kişinin" (PHOSITA), buluşun yönlendirdiği problemi nasıl çözeceğini bilmeyeceği anlamına gelir. tamamen aynı mekanizmayı kullanarak. PHOSITA standardı uygulamada çok belirsiz hale geldiğinden, ABD Yüksek Mahkemesi açık olmamanın halihazırda patent uzmanları ve mahkemeler tarafından pratik analizini kontrol eden daha sonra iki daha yararlı yaklaşım sağladı: Graham vd. v. John Deere Co., Kansas City ve diğerleri. 383 U.S. 1 (1966), neyin "açık olmayan" olduğuna dair yönergeler verir ve KSR ve Teleflex (2006) neyin "açık" olduğuna dair kılavuzlar verir.

Tarihsel gelişim

Anayasal olarak, açık olmama şartı, Madde 1, Bölüm 8, Madde 8: "Kongre, sınırlı Süreler için ... Buluşçulara, Keşifleri için münhasır Hakkı güvence altına alarak Bilimin İlerlemesini teşvik etme yetkisine sahip olacaktır. İfade Bilimin İlerlemesini desteklemek Özel yatırımları, kamuya açık bir alandan alınan (veya araştırma yapma fırsatlarını sınırlayan bir şey, örneğin araştırma araçları patentlenebilir değildir) tekel sağlamak yerine, temel bilim araştırmalarına teşvik etmek olan patent sisteminin amacını tanımlar. ). Bilimin Gelişimi gereklilik, aşağıda açıklanan açık olmayışa yönelik pragmatik yaklaşımı anayasal olarak doğrular. Kelime Keşifler katkının hangi seviyeye kadar olduğunu belirler. Bilimin Gelişimi geçici tekeli hak etmek için yükselmelidir.[22]

1790-1850: ilk günler

Kongre tarafından 1790'da kabul edilen ilk patent statüsü patentlenebilir buluşların veya keşiflerin "yeterince yararlı ve önemli" olmasını gerektirdi. Yorumlanabilir önemli için önemli Bilimin Gelişimi çünkü ekonomi için önemi işe yarar.[kaynak belirtilmeli ] Sonraki 1793 Patent Yasası sahip değildi önemli dil, ancak "herhangi bir makinenin veya maddenin bileşiminin herhangi bir dereceye kadar basitçe biçimini veya oranlarını değiştirmenin bir keşif olarak kabul edilmeyeceğini" belirtti. (Bu ifade aslında 1791 Fransız Patent Kanunu ). Bu yankılandı Thomas Jefferson 1814 tarihli mektubu, örneğin dökme demirden ferforje malzemeye değiştirmenin patentlenebilirlik için yetersiz olduğunu açıklamaktadır.[23]

Patent verilebilirlik için koşulların formüle edilmesinin zorluğu, anayasa hibesinin ve onu uygulayan kanunların genelliği ve patent sisteminin temelindeki politika ile birlikte, "münhasır patentin utancına halk için değer olan şeyler" olarak artmıştır. Jefferson, sınırlı patent tekelinin kısıtlayıcı etkisinden daha ağır basması gerektiğini ifade etti. 1836 Patent Yasası "basitçe değişen" dile sahip değildi, ancak bunun yerine Patent Komiseri'nin herhangi bir "yeterince kullanılmış ve önemli" buluş veya keşif için bir patent vermeye yetkili olduğunu belirtti.

ABD Yüksek Mahkemesi, yaratıcılık / açık olmama / keşif konusunu ilk kez 1822'de Evans / Eaton (20 US 356,431), bir alt mahkemenin, patentlenebilir bir iyileştirmenin aşağıdakileri içermesi gerektiğine ilişkin yorumunu onayladığında makinenin "prensibindeki değişiklik"formda veya oranlarda sadece bir değişiklik" değil. Şu anda, bu tür varyasyonlar genellikle yaratıcı bir adımın değil, yenilikten yoksun olarak yorumlanmaktadır.

1851–1951: pratik kriterler bulma mücadelesi

Belirsizlik sorunu 1851'de ABD Yüksek Mahkemesine tekrar ulaştı. Hotchkiss / Greenwood. Soru, yeni bir malzeme olan porselen yerine metal veya ahşap gibi bilinen kapı kolu malzemelerinin değiştirilmesinin bir patenti hak edip etmediğiydi. Mahkeme, "iyileştirmenin, buluş sahibinin değil, becerikli bir tamircinin işi olduğu" sonucuna vararak patenti geçersiz kıldı. Bu tür bir yaklaşım, daha sonra PHOSITA (teknikte sıradan beceriye sahip kişi) olarak buluşun analizine yaklaşımı olarak formüle edilen düşünce çizgisini öngörür. PHOSITA yaklaşımını geliştirmeye başlamasına rağmen, Mahkeme, ne kadar yaratıcılığın bir patenti hak ettiğini belirlemek için pratik araçlar sağlamamıştır. Burada, sırasıyla Eaton ve Hotchkiss'in, hem açık olanı (yaratıcı bir adım / keşiften yoksun) hem de aşikar olmayan (yaratıcı bir adımı / keşfi olan) tanımlayarak uygun yaratıcılığı ifade etmeye yönelik şimdiye kadar var olan eğilimi örneklediğini belirtmek gerekir. .

1851'den 1951'e kadar olan dönemde, patentlerde iddia edilen konunun açık olmamasıyla ilgili birkaç yeni dava Yüksek Mahkeme'ye ulaştı. Dikkate değer bir durum şudur: Lastik Uçlu Kalem Co. / Howard 87 U.S. (20 Wall.) 498 (1874), Yargıtay, herkesin kauçuğun kauçuğun içindeki bir deliğe sokulan ahşaba yapışacağını bildiği teorisi üzerine, kauçuk silgi kapaklı bir kalemin patentini geçersiz kılmıştır. Dikkate değer başka bir durumda, Sinclair & Carrol Co. - Interchemical Corp. (1945), ABD Yüksek Mahkemesi, bir patentin "uzun ve zorlu deneylerin ürünü olmadığını" ve "bir listeyi okuyup bilinen gereksinimleri karşılamak için bilinen bir bileşiği seçmenin, konulacak son parçayı seçmekten daha ustaca olmadığını" tespit etti. testere bilmecesinin son açılışına ".

Bununla birlikte, bu süre zarfında Mahkemeler hem gerekli yaratıcılık ve açıklık düzeylerini hem de bu seviyeleri ölçmek için pratik olarak yararlı kriterleri bulmakta zorlandı. Bu mücadelenin kayda değer bir örneği, 1941 ABD Yüksek Mahkemesi davasıdır. Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp.kurduğu söylenen dahi parıltısı bir buluşun patentlenebilirliğinin bir testi olarak doktrin: "yeni cihaz, yalnızca arama becerisini değil, yaratıcı dehayı ortaya çıkarmalıdır".

Flash of Genius yaklaşımının, yaratıcılık analizini önemden ve PHOSITA'dan mucidin zihin durumuna kaydırdığı düşünülüyordu; mahkemeler alternatif yaklaşımlar bulmaya çalışırken patent hukuku camiasında kargaşaya neden oldu.[24] Bu mücadelenin dikkate değer bir örneği, Adalet Douglas'ın Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.[25] 1950'de, bir patenti hak etmek için bir icat "bilimin sonuna hizmet etmeliydi - kimyanın, fiziğin ve benzerlerinin sınırlarını geri püskürtmek için"; iki yıl önce Funk Bros. Seed Co. - Kalo Inoculant Co.[26] yeni bir doğal ilkenin keşfinin - kendi başına patentlenemeyeceğini, "bu doğal ilkenin keşfi ne kadar ustaca olursa olsun" dedi.

Benzer bir sorun yeniden ortaya çıktı Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. (2012), ABD Yüksek Mahkemesinin çoğunluğunun belirttiği yerde: "Sonuç, (1) yeni keşfedilen bir doğa yasasının kendisinin patent verilemez olduğu ve (2) bu yeni keşfedilen yasanın uygulanmasının da normalde sadece başvuruya dayanması durumunda patent alınamayacağıdır. teknikte zaten bilinen unsurlar. " Bununla birlikte, bu görüşün oldukça tartışmalı olduğunu belirtmekte fayda var; adalet olarak Stephen Breyer belirtildiği gibi, "tüm buluşları patentlenemez hale getirme riskiyle karşı karşıya kaldı, çünkü tüm buluşlar, bir kez bilindiğinde, bunların uygulanmasını açık hale getiren temel doğa ilkelerine indirgenebilir." Mayo, 132 S. Ct. 1303–04'te

Bu pozisyon, patentlenebilir alanın sınırını, sadece rutin iyileştirmelerle değil, aynı zamanda bilimdeki büyük ilerlemelerle, yani Bilimin İlerlemesini teşvik etmek yerine engelleyebilecek çok fazla tekel yaratarak, belirleme ihtiyacına ilişkin sorunları gündeme getirdi. Şu anda, ikinci sınır, patente uygun konu (araştırma araçları, bilimsel teoriler ve kanunlar patente uygun değildir) gerekliliği ile oluşturulmuşken, bir patenti hak etmek için ne kadar yaratıcılığın gerekli olduğu konusu, - açıklık gereksinimi.[kaynak belirtilmeli ]

1950'lerde gelişmeye başlayan (ve bugün hakim olan) eğilim, keşif unsurunun açıklanmasını gerektirirken, keşif yapanın daha önce bulduğu "[doğal] kanunların belirli uygulamalarının" yalnızca bir veya birkaçına patent tekeli verilmesi idi. ilk açıklama yayınlandı. Açık olmama şartı ile aşırı geniş bir iddia kapsamı arasındaki ikiliğin, zamanla ABD Yüksek Mahkemesi tarafından daha da geliştirilmesi beklenmektedir.

ABD Yüksek Mahkemesinin kararı Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. 1950'de, Mahkeme ticari olarak başarılı ancak çok basit bir mekanik cihazın patentini sadece bir "alet" olarak tersine çevirdiği için (iki alt mahkemede onaylandıktan sonra), genellikle pragmatik yaklaşımın doruk noktası olarak kabul edilir. "Sadece eski unsurları kendi işlevlerinde herhangi bir değişiklik olmadan birleştiren" bir kombinasyonun patentlenemeyeceği kararına dayanarak, böyle bir patent "zaten bilineni açıkça tekel alanına çekecek ve mevcut kaynakları azaltacaktır ... yetenekli adamlar. " [27] O zamanın yetersiz yaratıcılığının bir başka örneği In re Aller'de bulunabilir (CCPA, 1955)[28] "Optimum veya uygulanabilir aralıkları rutin deneylerle keşfetmek yaratıcı değildir." Ancak bu kısıtlama, "rutin deneylerin belirlenmesinden önce bir parametrenin sonuç açısından etkili bir değişken olarak tanınması gerektiği" durumlarda daha sonra kaldırılmıştır.[29]

Alt mahkemelerin kullanması için pragmatik yaklaşımın pratik bir testi olarak, Yüksek Mahkeme eski unsurların birleşiminden "olağandışı veya şaşırtıcı sonuçlar" önermiştir: "Sonunda, bütün, bir şekilde parçalarının toplamını aştığında, eski cihazların birikimi patentlenebilir. " Zaman, pragmatik yaklaşımı onaylasa da (patent, bilimin ilerlemesini teşvik ediyor mu yoksa kamusal alandan mı alıyor), "olağandışı veya şaşırtıcı sonuçlar" için kriterin çok belirsiz ve pratikte çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, "yalnızca eski öğeleri kendi işlevlerinde değişiklik olmadan birleştiren" bir kombinasyonun karşı kriteri, o zamandan beri pratikte yararlı olmuştur.[kaynak belirtilmeli ]

Bu döneme ait bir diğer ilgili durum ise Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. Düşünce çizgisini kurdu[30] Buluş sahibi tarafından yayınlanan bir patentte iddia edilmeyen, ancak iddia edilenin açık bir varyasyonu olan şeyin, Eşdeğerler doktrini.

Bununla birlikte, ne pragmatik yaklaşım ne de "olağandışı veya şaşırtıcı sonuç" kriteri o dönemde daha fazla gelişme kaydetmedi, çünkü Kongre 1952'de mucidinkine benzer sübjektif bir faktöre (PHOSITA olarak adlandırılır) geri dönen açık olmamayı belirlemek için farklı bir yaklaşım benimsedi. yani Sanatta Sıradan Becerilere Sahip Kişi) zihin durumu.

1952–1964: PHOSITA

Belirsizliğin patent verilebilirlik üzerindeki etkisini azaltmak için, dahi parıltısı Kongre, buluş açıklamasının bir patent tekelini hak edip etmediğini belirlemenin daha adil ve pratik bir yolunu sağlamak için konuyu kendi eline aldı ve 1952 Patent Yasası 35 U.S.C. Bölüm § 103 okur:

Patent alınmak istenen konu ile önceki teknik arasındaki farklar, konuyu konu alacak kadar ise, buluş aynı şekilde ifşa edilmemiş veya bu başlığın 102. bölümünde (Yenilik gerekliliği) ortaya konulmamış olsa da patent alınamayabilir. bir bütün olarak, buluş, söz konusu konunun ilgili olduğu teknikte sıradan beceriye sahip bir kişiye yapıldığı zaman aşikar olurdu. Patent verilebilirlik, buluşun yapıldığı yöntemle yok sayılmayacaktır.

Tarzla ilgili son cümle eklenmiştir. dahi parıltısı Ölçek.[31]

1952 Patent Yasası, 35 U.S.C. § 103, bir fikrin patent koruması için uygun olduğunu göstermek için açık olmamayı bir gereklilik olarak etkili bir şekilde kodlamıştır. Bu bölüm, esasen, patentin bir bütün olarak konusunun, bir bütün olarak patentin konusunun, sıradan bir kişiye sahip bir kişi için buluş anında açık olup olmayacağını belirlemek için, patentlenmek istenen konuyla önceki teknik arasında bir karşılaştırma yapılmasını gerektirir. PHOSITA olarak da bilinen sanatta beceri. (Benzer kriterler yürürlüğe girdi ve şu anda birçok başka ülkede kullanılmaktadır.) Clark, Kongre'nin Yasayı geçirirken, açık olmama şartını açık bir şekilde belirterek Patent Yasasını çevreleyen ortak hukuku düzenlemeyi ve açıklığa kavuşturmayı amaçladığını belirtti. Bununla birlikte, bu testin belirsiz olduğu ve PHOSITA mevcut olmadığı için pratikte çok az yardımı olduğu ortaya çıktı.

1964–1984: The Adams üçleme ve Graham faktörler

Yargıtay, kısa süre sonra 1952 Patent Yasası'nın daha pratik bir yorumunu yaptı. Büyük Atlantik "yalnızca eski öğeleri kendi işlevlerinde değişiklik olmadan birleştiren" bir kombinasyon için reddetme kuralı ve kısa süre sonra kabul kuralları eklenmiştir. Yapıldı, şimdi "Adams üçlemesi" olarak anılıyordu: Calmar v. Cook Chemical (1964),[9] Graham - John Deere Co. (1966) ve Amerika Birleşik Devletleri / Adams (1966).

İçinde Graham - John Deere Co.,[32] Mahkeme, § 103'ün, aşikarlık sorununu çözmek için aşağıdaki olayların belirlenmesini gerektirdiğine karar vermiştir:

  1. önceki tekniğin kapsamı ve içeriği;
  2. teknikte olağan beceri düzeyi;
  3. talep edilen buluş ile önceki teknik arasındaki farklar.

Ek olarak, Mahkeme, uygun olduğunda, aşikâr olmadığının kanıtı olarak hizmet edebilecek "ikincil mülahazalardan" bahsetmiştir. Bunlar (Büyük A. & P. ​​Tea'nın "sadece eski unsurları kendi işlevlerinde değişiklik olmadan birleştiren" bir kombinasyon için reddetme kuralıyla birlikte), iddia edilen buluşun açık olmadığının belirlenmesinde pratik olarak yararlı bir yaklaşımın ne olduğunu oluşturur, ve genellikle "Graham faktörleri" olarak anılırlar. İkincisi, alt mahkemeler tarafından yapılan birkaç revizyondan sonra, modern biçime aşağıdaki gibi bakar:

  1. cihazın yaratıcı yönünden kaynaklanan ticari başarı;
  2. uzun süredir hissedilen ancak çözülmemiş ihtiyaçlar; ve
  3. Başkalarının kalıcı başarısızlıkları (Bu tür bir kanıtın açıklığın / açık olmamanın göstergesi olabilmesi için, iddia edilen buluşun belirli bir sorunu çözdüğü ve aynı sorunu çözmek için daha önce başarısız girişimlerde bulunulduğu kanıtlanmalıdır. Problem hakkında bilgi sahibi bir bilgi ve sorunu çözmek için gerekli önceki teknik araçlarla.)[33]

Daha sonraki içtihat gelişmeleri, Graham faktörlerinin ve diğer ikincil düşüncelerin güçlü bir sorunun üstesinden gelemeyeceğini vurguladı. ilk bakışta barizlik durumu.

Uygulamada, bunlar (ve daha sonra eklenen diğer) ikincil mülahazalar, açık olmama için en yararlı kriterler haline geldi: "Aslında, ikincil mülahazaların kanıtı, genellikle kayıttaki en ispatlayıcı ve ikna edici kanıt olabilir. Önceki tekniğin ışığında aşikar olmadı. "[34]

Amerika Birleşik Devletleri / Adams (1966), garajında ​​birincil bir Mg / CuCl / Cu pil üzerinde çalışan tek bir mucidin, ABD hükümetine karşı Yüksek Mahkemede, esasen aşağıdakilere dayanarak bir patent ihlali davası kazandığı özellikle dikkate değer bir davadır. Graham faktörler (örneğin başkalarının tekrar eden başarısızlıkları) İçinde açık olmayan üçlemeYargıtay, Graham faktörlerine ek olarak olumsuz ikincil hususlar olarak olumlu ikincil / açık olmayan ikincil husus geliştirdi, ancak ikincil faktörlerin güçlü bir sorunun üstesinden gelemeyeceğini kaydetti. ilk bakışta barizlik durumu. Kıyasla Amerika Birleşik Devletleri / Adams Mahkeme, bir patentin, önceki teknikte zaten bilinen ve sahada bilinen bir öğenin diğeriyle değiştirilmesiyle değiştirilmiş bir yapıya sahip olduğunu iddia ettiğinde, kombinasyonun öngörülebilir bir sonuç vermekten daha fazlasını yapması gerektiğini kabul ettiğinde, Anderson's-Black Rock, Inc. - Pavement Salvage Co. (1969), önceden var olan iki öğenin birlikte kullanılması, ayrı, sıralı işlemde gerçekleştireceklerinden fazlasını yapmadı. Benzer şekilde Sakraida - Ag Pro Inc. (1976), oybirliğiyle bir ABD Yüksek Mahkemesi, iddia edilen bir buluşu (süt ahırının zemininden inek gübresini çıkarmak için bir su fışkırtma sistemi) açık bulmuştur çünkü "eski unsurları" yeni veya farklı bir işlev üretmeden "basitçe düzenler, ancak" Kuşkusuz büyük bir kolaylık meselesi, istenen sonucu daha ucuz ve daha hızlı üretmek ve ticari başarının tadını çıkarmak. "[35] Bu önemli bir emsaldir çünkü 1. Graham faktörünü (ticari başarı) tersine çevirmiştir. Ayrıca Dann / Johnston (1976) Yargıtay, "önceki teknik ile bir buluş arasındaki farklılıkların salt varlığı, buluşun açık olmayışını ortaya koymaz. Önceki teknik ile davalı sistemi arasındaki boşluk, sistemi bir kişiye açık hale getirecek kadar büyük değildir. teknikte oldukça yetenekli. "[36]

Bu süre zarfında, diğer mahkemeler de ek ikincil mülahazaları değerlendirmişlerdir (Yargıç'a göre önem sırasına göre Öğrenilmiş El:[37]

1) long felt need for a solution to a real problem which has been recognized in the prior art or in the industry.[38]

2) failures of others to solve the same problem (while equipped with the same knowledge)

3) significant efforts and high cost of developing the invention.[39]

4) skepticism or disbelief before the invention as an indicator of non-obviousness.[40]

5) copying, praise, unexpected results, and industry acceptance as indicators of non obviousness.[41]

6) copying as an indicator of non-obviousness[42]

7) commercial success.[43]

8) unexpected advantages.[44]

The presence of several favorable considerations make the case for non-obviousness stronger.[kaynak belirtilmeli ]

Another important result of Graham was the decision that the non-obviousness of a patent claim is a question of law rather than a question of fact, i.e. it must be decided by a judge rather than by a jury. Nevertheless, the Court commented that"the section 103 condition (obviousness) "lends itself to several basic factual inquiries." This was a dramatic reversal of 150 years of precedent history that treated the questions of patent validity as questions of fact. Nonobviousness in Patent Law: A Question of Law or Fact?, 18 Wm. & Mary L. Rev. 612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Nevertheless Graham's language left ambiguity "whether the Court meant to indicate that obviousness is a factual conclusion drawnfrom evidentiary findings or a legal conclusion based on factual inquiries." Nonobviousness in Patent Law: A Question of Law or Fact?, 18 Wm. & Mary L. Rev. 612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Subsequently, lower courts clarified this issue:although the determinations relating to the scope and content of the prior art, the differences between prior art and the patented object, and the level of skill in the relevant art are factual in nature (and left to a jury), the ultimate conclusion of obviousness is one of law (decided by a judge)... A finding of obviousness under section 103 therefore constitutes a finding that a group of individuals were capable of making the same improvement in the prior art as was made by the patentee.

1984–2006: Teaching-suggestion-motivation test

At the same time the newly established Federal Devre için Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesi, which was supposed to establish a uniform case law for patent validity appeals, started to reject the "unusual and surprising approach" altogether and introduced the "teaching, suggestion and motivation" (TSM) test in ACS Hosp. Sys. (1984).[45] The test allowed the rejection of a patent for obviousness only when factual teaching, suggestion or motivation from the prior art show the propriety of the patented combination.

Further, the combination of previously known elements can be considered obvious. As the Federal Circuit asserted in Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang,[46] there must be a suggestion or teaching in the prior art to combine elements shown in the prior art in order to find a patent obvious. Thus, in general the critical inquiry, the Federal Circuit maintained, is whether there is something in the prior art to suggest the desirability, and thus the obvious nature, of the combination of previously known elements.

This requirement is generally referred to as the "teaching-suggestion-motivation" (TSM) test and is said to serve to prevent against geçmiş görüş önyargısı.[47] As almost all inventions are some combination of known elements, the TSM test requires a patent examiner (or accused infringer) to show that some suggestion or motivation exists to combine known elements to form a claimed invention. Bazı eleştirmenler[DSÖ? ] of the TSM test have claimed that the test requires evidence of an explicit teaching or suggestion to make a particular modification to the prior art, but the Federal circuit has made clear that the motivation may be implicit, and may be provided for example by an advantage resulting from the modification.[kaynak belirtilmeli ] In other words, an explicit prior art teaching or suggestion to make a particular modification is sufficient, but not required for a finding of obviousness.[kaynak belirtilmeli ]

The TSM test is actually more similar to the requirement for novelty than for non-obviousness. Despite an immediate and overwhelming uproar in the technical and legal communities criticizing TSM as being too low, the Congress did not act to overturn the TSM standard.[kaynak belirtilmeli ] However, its application was refined by the US Supreme Court in KSR ve Teleflex (2007).

AçıkNon-obvious
a mere change in the form or proportions (Evans, 1822)change in the “principle of the machine” (Evans, 1822)
change of a material for a known material without changing function even if a lower cost results (Hotchkiss 1851)unusual or surprising consequences (Great Atlantic, 1950)
only unites old elements with no change in their respective functions. (Great Atlantic, 1950)Only when the whole in some way exceeds the sum of its parts is the accumulation of old devices patentable." (Great Atlantic, 1950)
when a patent claims a structure already known in the prior art that is altered by the mere substitution of one element for another known in the field, the combination must do more than yield a predictable result. Adams, 1966Non-predictable results from a substitution/combination (reversed Adams)
[t]he two [pre-existing elements] in combination did no more than they would in separate, sequential operation. Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 1969.Synergism from a combination (reversed Adams).
Prior art suggests a mere possibility of such a solution even if it does not say the exact ranges (TSM)skepticism or disbelief before the invention (Environmental Designs, 1983). Failure of others (Graham)
The claimed solution is not used in practice and the lawsuit is brought by a patent troll.copying, praise, unexpected results, and industry acceptance. Allen Archery, 1987. Commercial success (Graham).
Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results; KSR, 2007Non-predictable result(s) even if the combination involves known elements and methods, and better yet if an element or a method is new.
Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results. KSR, 2007Non-predictable result(s) of a substitution.
Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way. KSR, 2007Use of a technique to improve dissimilar devices (methods, products) even if the technique is known in another field
“Obvious to try” – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success. KSR, 2007If the solution is unpredictable and found experimentally, and better yet, if the very existence of a solution (suitable range) is unpredictable.
Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art. KSR, 2007Use of a technique, even if known in another field, to improve dissimilar devices (methods, products) if "the actual application is beyond his or her skill" (KSR) =i.e. variations are unpredictable.
When a work is available in one field of endeavor, design incentives and other market forces can prompt variations of it, either in the same field or a different one. If a person of ordinary skill can implement a predictable variation, § 103 likely bars its patentability. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)Long felt but unsolved needs (Graham) unless these needs are solved by a newly publicly disclosed method (with a predictable claim range)
if a technique has been used to improve one device, and a PHOSITA would recognize that it would improve similar devices in the same way, using the technique is obviousunless [the technique's] actual application is beyond [PHOSITA's] skill...(Sakraida)
although "doubtless a matter of great convenience, producing a desired result in a cheaper and faster way, and enjoying commercial success," the claimed system "did not produce a new or different function" and therefore was not patentable.Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)commercial success (Graham)
there is no change in the respective functions of the elements of the combination; this particular use of the assembly of old elements would be obvious to any person skilled in the art of mechanical application. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)commercial success (Graham)
there is no change in the respective functions of the elements of the combination; this particular use of the assembly of old elements would be obvious to any person skilled in the art of mechanical application. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)the elapsed time between prior art and the patent's filing date (Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346, 1350 (Fed. Cir. 2013))
Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention. KSR, 2007Prior art teaches away from the claimed solution.
commercial success by itself is not sufficient (Sakraida v. AG Pro, Inc. 1976)commercial success (Graham, 1966)
(near) simultaneous invention by two or more independent inventorslong felt need for a solution to a real problem which has been recognized in the prior art or in the industry.(Graham)
2006 to the present: the post-KSR period

As of 2016, the guidelines for establishing a ilk bakışta case obviousness adopted by the USPTO göre KSR v Teleflex decision are as follows:

  1. Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;
  2. Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;
  3. Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;
  4. Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;
  5. "Obvious to try" – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;
  6. Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art;
  7. Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.[48]

The KSR decision has been criticized because it apparently replaced the requirement of non-obviousness with the requirement of non-predictability, thus making it more difficult to get patents in the predictable arts, and creating a contradiction with some Graham's factors such as "failures of others".[49]

The Graham and KSR guidelines were not affected by the Amerika İcatlar Yasası, despite the change in general rule 35 U.S.C. §103 which defines the non-obviousness requirement effective on March 16, 2013:

ESKİ

A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the SUBJECT MATTER AS A WHOLE would have been OBVIOUS AT THE TIME THE INVENTION WAS MADE to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.

YENİ

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the CLAIMED INVENTION AS A WHOLE would have been obvious BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ a b Barton, John H. (2003). "Non-Obviousness". FİKİR. 43 (3): 475–506. "Non-obviousness," or, as known in Europe, "inventive step" is one of four traditional (and widely accepted) requirements for the grant of a patent.
  2. ^ Barton, John H. (2003)
  3. ^ Kiklis (2014). The Supreme Court on Patent Law. Aspen Yayıncıları Çevrimiçi. sayfa 6–12. ISBN  9781454847748.
  4. ^ Barton, John H. (2003). "Non-Obviousness". FİKİR. 43 (3): 475–506. Only research beyond that done as part of normal product design and development should be rewarded with a patent. Routine redesign should not be enough, for there is no need for monopolies as an incentive for such research.
  5. ^ a b Mojibi, Ali (2010). "An Empirical Study of the Effect of KSR V. Teleflex on the Federal Circuit's Patent Validity Jurisprudence". Albany Hukuk Bilim ve Teknoloji Dergisi. 20 (3): 559–596.
  6. ^ Merges and Duffy, ISBN  978-1-4224-8030-4, s. 624
  7. ^ Merges and Duffy, ISBN  978-1-4224-8030-4, s. 622
  8. ^ https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/1/case.html Ch.III
  9. ^ Merges and Duffy, ISBN  978-1-4224-8030-4 p.671
  10. ^ "Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability 87 Texas Law Review 2008-2009". heinonline.org. Alındı 2020-03-27.
  11. ^ [1]
  12. ^ Roin, Benjamin (2009). "Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability". Teksas Hukuk İncelemesi. 87 (3): 504–570.
  13. ^ Journal of Power Sources 431(2019)239-249 DOI: 10.1016/j.jpowsour.2019.05.035
  14. ^ E.W. Kitch. The Nature and Functioning of the Patent System. 20 J.L.& Econ.265, 284 (1977)
  15. ^ "SANOFI-AVENTIS GMBH v. GLENMARK PHARMACEUTICALS, 748 F. 3d 1354 - Court of Appeals, Federal Circuit 2014 - Google Scholar".
  16. ^ Innovation, Science and Economic Development Canada, A Study on the Patent Law Standard of Non-obviousness: Chapter 3 Arşivlendi 2016-01-26'da Wayback Makinesi.
  17. ^ Graham - John Deere Co., 383 U.S. 1, 18 (1966).
  18. ^ "Patent Yasası (R.S.C., 1985, c. P-4)". s.42.CS1 Maint: konum (bağlantı)
  19. ^ Windsurfing International Inc. - Tabur Marine (İngiltere) Ltd., [1985] RPC 59 (CA).
  20. ^ [2]
  21. ^ "Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 June 2007)".
  22. ^ CHENETTE, S. (2008). "Maintaining the Constitutionality of the Patent System." Hastings Constitutional Law Quarterly 35(2): 221-262. www.hastingsconlawquarterly.org/archives/V35/I2/Chenette.pdf [3]
  23. ^ Görmek Graham - John Deere Co., 383 U.S. 1, 10 n.3 (1966) ("[A] change of material should not give title to a patent. As the making a ploughshare of cast, rather than of wrought, iron; a comb of iron, instead of horn or of ivory. . . ."
  24. ^ "Patent Law - 'Flash of Genius' Test for Invention Rejected". DePaul L. Rev. 5 (155): 146. 1955.
  25. ^ "GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA CO. v. SUPERMARKET EQUIPMENT CORP. et al". LII / Yasal Bilgi Enstitüsü.
  26. ^ "FUNK BROS. SEED CO. v. KALO INOCULANT CO". LII / Yasal Bilgi Enstitüsü.
  27. ^ 340 U.S. at 152-53; Duffy s. 671.
  28. ^ "Application of Aller, 220 F.2d 454 (C.C.P.A. 1955)". CaseText. Alındı 4 Ağustos 2016.
  29. ^ In re Antonie - Federal Circuit, 1977.
  30. ^ http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cathu43&div=23&id=&page=
  31. ^ Beckett, William W. "Judicial Construction of the Patent Act of 1952". Heinonline. Alındı 25 Şubat 2016.
  32. ^ 383 ABD 1 (1966).
  33. ^ görmek Jones v. Hardy
  34. ^ In Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed. Cir. 1983)
  35. ^ "425 U.S. at 282". Eksik veya boş | url = (Yardım)
  36. ^ görmek Dann / Johnston
  37. ^ Patent Law and Policy: Cases and Materials*** 4th Edition, by Robert Patrick Merges and John Fitzgerald Duffy. (2007 LexisNexis)
  38. ^ Railroad Dynamics, Inc. v. A. Stucki Co., in Edoco (1970)
  39. ^ In Panduit (Fed. Circ. 1985), Hardinge Bros. v Marr Oil Head Mach. Corp. (7th Circ. 1928), Bethlehem Steel (CCDNJ 1909), Eli Lilly &Co. v Generix Drug Sales (5th Circuit, 1972), United States v Ciba-Geigy Corp. (DNJ 1981)
  40. ^ In Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of Cal., 713 F.2d 693, 697-98, 218 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1983)
  41. ^ In Allen Archery, Inc. v. Browning Mfg. Co., 819 F.2d 1087, 1092, 2 USPQ2d 1490, 1493 (Fed. Cir. 1987)
  42. ^ In Diversitech Corp. v. Century Steps, Inc., 850 F.2d 675, 679, 7 USPQ2d 1315, 1319 (Fed. Cir. 1988) and Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co. (1985) (However, merely copying, without a connection to the copier's views of the claimed invention, or the claimed features of the invention is not indicative of non-obviousness)
  43. ^ In Edoco (1970)
  44. ^ In Hybritech, Inc. v Monoclonal Antibodies, Inc. (FC 1986)
  45. ^ ACS Hosp. Sys., Inc. v. Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1984)
  46. ^ 202 F.3d. 1340, 1348 (Fed. Cir. 2000).
  47. ^ Görmek In re Kahn,[kaynak belirtilmeli ] (Fed. Cir. 2006).
  48. ^ "2143-Examples of Basic Requirements of a Prima Facie Case of Obviousness". Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi. Alındı 27 Temmuz 2016. Bu makale, bu kaynaktan alınan metni içermektedir. kamu malı.
  49. ^ Christopher A. Cotropia, Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR, 20 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 391 (2014).

daha fazla okuma

Dış bağlantılar