Yargı Kanunları - Judicature Acts

Yargı Kanunları
Bölgesel kapsamİngiltere ve Galler

Yargı Kanunları bir dizi Parlamento eylemleri 1870'lerden başlayarak, şimdiye kadar bölünmüş mahkeme sistemini İngiltere ve Galler. İlk iki Elçilerin İşleri Yargıtay Yasası 1873 (36 & 37 Vict c. 66) ve Yargı Yüksek Mahkemesi Yasası 1875 (38 & 39 Vict c. 77), bir dizi tadil kanunu (1899'a kadar 12).

1873 (ss. 3, 4) Yasasına göre, Avukat mahkemesi, Court of Queen's Bench (bir erkek egemen olduğunda Kral'ın Sırası olarak bilinir), Ortak Pleas Mahkemesi, Maliye Mahkemesi, Amirallik Yüksek Mahkemesi, Probate Mahkemesi, ve Boşanma Mahkemesi ve Evlilik Davaları konsolide edildi Yargı Yüksek Mahkemesi, iki mahkemeye ayrılmıştır: (geniş anlamda) orijinal yargı yetkisine sahip "Yüksek Adalet Mahkemesi" ("Yüksek Mahkeme") ve "Temyiz Mahkemesi". Bu yeniden yapılanmanın yanı sıra, eylemin amaçları üç aşamalıydı:

  • tarihsel olarak ayrı mahkemeleri birleştirmek Genel hukuk ve Eşitlik;
  • Yeni Yüksek Mahkemenin tüm bölümleri için tek tip bir sistem kurmak yalvarma ve prosedür; ve
  • eşitlik ve genel hukukun farklı kuralları tanıdığı durumlarda aynı hukuk kuralının uygulanmasını sağlamak.

Canlandırma cesur ve devrimciydi. Bir bölüme göre, Kraliçe'nin Sırası, Ortak Pleas (sadece görevliler eskiden vardı dinleyici hakkı ) ve Maliye ve cezai, hukuki veya hakkaniyete uygun tüm yargı yetkileri yeni mahkemeye verildi. Hukuk ve eşitlik sistemlerinin kaynaşması tamamlanmadı, ancak Chancery (eşitlik) bölümü, yeni mahkeme içinde Queen's Bench (teamül hukuku) bölümünden ayrı bir mevcudiyeti koruduğu için, kendi münhasıran altında belirli bir dizi hukuki soruna sahip. hükümlerini uygulamaya koymak için kendine özgü bir mekanizmaya sahip olmak ve bir dereceye kadar sahip olmak. Bununla birlikte, tüm davalar şimdi ilk kez tek bir Yüksek Mahkeme'de başlatılabilir ve (belirtildiği gibi bu tür özel iş görevlendirmelerine tabi olarak) herhangi bir bölümünde yargılanabilir.

Ortak hukuk ve eşitlik

Örf ve adet hukuku mahkemelerinin usulü, oldukça teknik ve stilize edilmiş çizgilerde gelişmiştir. Örneğin, teamül hukuku mahkemelerinde dava açmak için bir davacının bir "yazı yazmak "bir dizi standart biçimden seçildi. Mahkeme yalnızca belirli" eylem biçimlerini "tanıyacaktı ve bu, yasal kurgular, davacılar, standart olarak tanınan bir "forma" uymadıklarında iddialarını gizleyerek. Yerleşik biçimlere katı bağlılık üzerindeki vurgu, önemli adaletsizliğe yol açtı.

Öte yandan, Avukat mahkemesi (bir hakkaniyet mahkemesi ) örf ve adet hukuku mahkemelerine paralel ve ayrı çalışarak, “adaletin yerine getirilmesi” gerekliliğini vurguladı. Lord şansölye vicdanı, teamül hukukunun kör enstrümanını yumuşatıyor. Bununla birlikte, on dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde, Kançılarya Mahkemesi önündeki yargılamalar çoğu zaman uzayıp gidiyordu ve davalar yıllarca kararlaştırılmıyordu (bir sorun vardı. parodi tarafından Charles Dickens kurgusal durumda Jarndyce ve Jarndyce içinde Kasvetli ev ). Ayrıca, mahkemenin uygulaması, Lord Şansölye'nin vicdanının orijinal ilkesinden ayrıldı, hukuksal üstünlüğüne karşı ihtiyatlıydı ve 1615'in tamamı için, örf ve adet hukuku ile çeliştiği her yerde açıklığa kavuşturuldu.[1] Mahkeme, konumunu korumak için kendi kendini sınırlandırdı. Detaylandırdı eşitlik ilkeleri Yüzyıllardır, yargı yetkisini belirli hukuk alanlarıyla sınırlayan, davalar / başvurular için ön koşullar koyan ve hukuk mahkemeleri veya tüzüğü yoksa eşitliğin verebileceği çözüm yollarını (özellikle zararları) kısıtlayan yüzyıllardır.

Bu iki ayrı sistemin bazı ortak hukuk alanlarında varlığı, her bir tarafın iki sistemden hangisinin kendi lehine yargıya varacağını seçerek "forum alışverişine" gitmesini sağladı. Bir mahkemedeki zengin bir kaybeden, iyi bir önlem için, diğer sistemdeki mahkemeyi sıklıkla yargılar.

1873 ve 1875 Yargı Kanunları tarafından benimsenen çözüm, mahkemeleri hem hukuku hem de hakkaniyeti yönetmeye yönelik tek bir Yüksek Adliye Mahkemesi'nde birleştirmekti.[2] Dilekçeler vurgu eylemin "biçiminden" eylemin "nedenine" (veya bir dizi nedenine) kayarak daha rahatladı. Davacı bir davacı için, onları belirli şekillere sokmaya gerek kalmadan, eylem yazıları dolduruldu. Aynı mahkeme artık, bir davanın esaslı adaletinin ne gerektirdiğine ve davanın hangi özel hukuk alanına dahil olduğuna bağlı olarak, teamül hukuku kurallarını ve hakkaniyet kurallarını uygulayabildi. Sonuç olarak, dava nedenlerinden kaynaklanan sorunlar bir taraf lehine kararlaştırıldığında, o taraf rahatladı.

Genel Bakış

Başlangıçta, Yüksek Mahkemenin üç eski teamül hukuku mahkemesine karşılık gelen üç teamül hukuku bölümü vardı. Ancak, ölümlerinden sonra Lord Şef Baron Kelly (17 Eylül 1880'de) ve Lord Baş Yargıç Cockburn (10 Kasım 1880'de), Common Pleas ve Exchequer bölümleri konsolide edildi (bir Konseyde Sipariş 10 Aralık 1880), Queen's Bench'in tek bir bölüme ayrılmasıyla, başkanlık Lord İngiltere Baş Yargıç, tarafından kime Yargı Yasası 1881 s. 25 Ocak'ta Baş Baron'un ve Common Pleas Başyargıç'ın tüm yasal yargı yetkisi devredildi. Bu nedenle Yüksek Mahkeme, Şansölye bölümü, ortak hukuk bölümü (Kraliçe'nin Bench bölümü olarak bilinir) ve Probate, Boşanma ve Amirallik bölümünden oluştu. Lord Şansölye'nin 1 Ocak 1884 tarihli bir emriyle Kraliçenin Bench bölümü de eklendi. Londra İflas Mahkemesi.

Yargı Kanunları tarafından oluşturulan yapının temel taşı güçlü bir temyiz mahkemesiydi. Lordlar Kamarası, Elçilerin İşleri öncesinde olduğu gibi son temyiz mahkemesi olarak kaldı, ancak yargı işlevleri, uygulamada, lord şansölyesi ve yüksek adli görevi olan diğer meslektaşlardan oluşan bir temyiz komitesine devredildi. Olağan Temyiz Lordları tarafından yaratıldı Temyiz Yargı Yetkisi Yasası 1876.

Yüksek Mahkeme ve Temyiz Mahkemesi eskiden Yargıtay'ı kapsıyor olarak anılıyordu,[3] şimdiki durumdan tamamen farklı bir kavram Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi

Yalvaran

Kuralların ele aldığı en önemli mesele, yalvarma şeklidir. Yargı Yasasının yazarlarının önlerinde, her ikisi de eleştiriye açık olan iki yalvarma sistemi vardı. Genel hukuk savunmaları (söylendi), avukatın dayandığı gerçekleri değil, yalnızca olayların hukuki yönünü veya bunlardan çıkarımları belirtirken, şans eseri savunmalar uzun, sıkıcı ve büyük ölçüde ilgisiz ve faydasızdı. .

Her iki ifadede de biraz abartı vardı. Peşinde hukuk ve eşitliğin kaynaşması O dönemin hukuk reformcularının baskın hukuki fikri olan ilk kural dizisini hazırlayanlar, her iki sistemin kusurlarını karşılayacağını ve hem genel hukuk hem de şansperestlik bölümleri için uygun olacağını düşündükleri bir sistem tasarladılar. Normal bir durumda, davacı dayandığı gerçekleri kısaca ortaya koyacağı iddia beyanını ve istediği rahatlamayı vermiştir. sanık daha sonra davacının gerçeklerini kabul edip etmediğini söyleyeceği savunma beyanını verdi (her biri ortalama kabul edilmek üzere alınmaz),[jargon ] ve güvendiği ek gerçekler ve yasal savunmalar. Davacı daha sonra cevap verebilir ve davalı yeniden katılabilir ve savunanlar kendilerini tüketene kadar böyle devam eder. Bu yalvarma sistemi, her iki tarafın da rakibinin yalvarışına itiraz etme hakkı ile birlikte, yani "tüm gerçeklerinizin doğru olduğunu kabul etmek, hala herhangi bir dava sebebiniz yok" demek gibi, kötü bir sistem değildi, veya " savunma "(duruma göre).

Bununla birlikte, yeni sistemin yazarları, (Common Law Usul Acts tarafından olduğu gibi) suistimallerinden mahrum bırakılan teamül hukuku savunmasını kaldırdıklarında, tek biçimlilik konusunda çok istekli olabilirler. şansevinde yargılanan daha karmaşık davalar için uygun olmamasına rağmen taraflar arasındaki meseleyi tanımlamak için ve yeni sistemi ilk etapta sadece şanshane bölümünde denemek muhtemelen daha iyi olabilirdi.

Kuralların, sanığın bir iddia beyanı talep etmemesi durumunda savunmasız yargılanan davalar için hükümler içerdiği ve davalı savunmaya izin vermedikçe derhal karar alan bir borç davasında davacı için hükümler içerdiği eklenmelidir. Şansölye bölümünde, elbette ki bu konularda, kurallara göre iptal edilebilecek herhangi bir iddia yoktur. çağrı eskiden olduğu gibi sıradan bir takım elbise yerine odalarda.

Yargıçlar, eski kurallarının etkisinden memnun görünmüyorlar, çünkü 1883'te, sonraki değişikliklerle birlikte şu anda yürürlükte olan yeni bir dizi konsolide kurallar yayınladılar. Bu kurallara göre, yalvarmanın coşkusunu azaltmak için bir girişim daha yapıldı. Davacı tarafından kabul edilmek üzere ekte kısa iddia ve savunma beyanı formları verilmiştir. Bu formların teknik ressamlıkta yüksek bir mükemmellik standardı sergilemediği doğrudur ve birçoğunun şüphesiz itiraz edilebilir olduğu söylendi, ancak bu çok önemli değildi.

Demurrers yürürlükten kaldırıldı ve bunun yerine, savunmalarla gündeme getirilen herhangi bir hukuki hususun, mahkemenin rızası veya emri ile mahkemeden önce indirilip bertaraf edilebilmesi koşuluyla duruşma sırasında veya sonrasında bertaraf edilmesi sağlandı (Emir xxv . kurallar I, 2). Bu, 1902'de Lord Davey'in görüşüne göre,[4] felaket bir değişiklikti. Her iki tarafın da rakibine meydan okuma hakkı liminde, ya aralarındaki sorunun salt hukuk meselesi olduğu ya da rakibi tarafından alınan ve iddia edilen gerçeklere ilişkin görüşün bile bir eylem ya da savunma sebebi oluşturmadığı durumlarda, en değerli olanı ve her ikisini de kısma eğilimindeydi. gecikme ve davanın masrafı. Anlamsız veya teknik itirazlar tarafından herhangi bir suistimal olasılığı (şüphesiz eskiden olduğu gibi) yetkiler tarafından karşılanmıştır. değişiklik ve cezası maliyetler.

Hukukun en önemli sorularının çoğu, itirazcı hem teamül hukukunda hem de şans eserlerinde. Lord Davey, itirazın, şans eseri soruları denemenin (tasarı ve itiraz üzerine) yararlı ve tatmin edici bir yolu olduğunu düşündü ve her iki tarafça da mutabık kalınan olgu beyanını gerektiren özel bir dava tercihi olarak sıklıkla benimsenmiştir. sonuç olarak daha zor ve pahalıdır. Açıktır ki, hukuktaki soruların normal zamanını yargılamada veya sonradan ve bir ön kararı istisna haline getiren ve her iki tarafın rızasına veya mahkemenin bir kararına bağlı bu tür bir istisnanın kötü bir ikame olduğu açıktır. haklı olarak bir itirazcı için ve bunu pratikte kanıtladı. Editörleri Yıllık Uygulama 1901 için (Muir Mackenzie, Lushington ve Fox) dedi (s. 272): "Savunmalarda öne sürülen hukuki noktalar, genellikle duruşmada veya gerçek sorunların yargılanmasından sonra daha fazla değerlendirilmeye alınır" yani gecikmeden sonra, Her şeyden önce gereksiz hale gelebilecek tartışmalı olgu sorularının yargılanmasının endişesi ve masrafı.

İtiraz edenlerin kaldırılmasının da (inanılmaktadır) pratisyenlerde gerekli olan yasal doğruluk ve bilgi standardı üzerinde önyargılı bir etkisi olmuştur. Eskiden yalvaran, önünde bir itirazdan korkuyordu. Bugünlerde, eylem veya savunmasının su tutup tutmayacağını düşünmeye devam etmesine gerek yok ve açıkça anlamsız veya can sıkıcı olmayan herhangi bir şey, duruşmanın amacına ve karşı tarafı davaya sokmak için yalvararak yapacak. Kutu.

Jüriler

Bir diğer değişiklik ise, bazı örf ve adet hukukçuları tarafından devrimci olarak görülen 1883 kurallarında yapıldı. Daha önce bir teamül hukuku davasındaki her olay, hasar miktarı da dahil olmak üzere, karar bir jüri. "1883 kurallarının etkisi" dedi Lord Lindley Kural komitesi üyesi olan, "jüri ile yargılamanın kural 6 veya 7a uyarınca emredildiği veya kural 2 uyarınca bir emir olmadan yapılabileceği durumlar dışında, jüri olmadan yargılamayı normal yargılama usulü haline getirecekti".[5] Kuralların etkisi şu şekilde özetlenebilir:

  • Kançılarya bölümünde, karar vermedikçe jüri tarafından yargılanamaz. hakim.
  • Genel olarak, yargıç, herhangi bir neden veya konuya ilişkin jüri olmadan yargılama kararı verebilir, ki bu yargılama yasasından önce tarafların rızası olmadan bu şekilde yargılanabilir veya belge veya hesapların uzun süreli araştırılmasını veya bilimsel veya yerel soruşturmayı içerir.
  • Her iki tarafın da aşağıdaki eylemlerde jüri kurma hakkı vardı. iftira, iftira, sahte hapis, kötü niyetli Soruşturma, baştan çıkarma veya sözün ihlali evliliğin emri olmadan bildirilmesi üzerine;
  • veya başka herhangi bir işlemde, sırayla.
  • Yukarıdaki gibi konu, yargıç kendi önergesi veya aksi yönde talimat vermedikçe, davalar jüri olmadan yargılanacaktı.

Vazgeçme

Yargı Kanunlarının yürürlüğe girmesi sonucunda meydana gelen spesifik usul değişiklikleri arasında, "bir eylemin terk edilmesi" konusunu etkileyen bir değişiklik vardı. Böyle bir terk etme, davada başlayan yargılamanın durdurulmasını içerir. Yüksek Mahkeme, tipik olarak bir davacının bir davada başarılı olamayacağına ikna olması nedeniyle ortaya çıkar. sivil eylem. 1875 Yasası'ndan önce, bir talipin eyleminden vazgeçebileceği ve yine de aynı dava için başka bir dava açma hakkını koruyabileceği zaman konusunda hatırı sayılır bir serbestlik tanınmıştı (bkz. takipsizlik ); ancak 1875'ten beri bu hak önemli ölçüde kısıtlandı ve yanıtını veren bir davacı (bkz. yalvarma ) ve daha sonra eyleminden vazgeçmek isteyenler, genellikle, yalnızca bu konuda başka dava açılmaması koşuluyla izin alabilir.

Diğer değişiklikler

Prosedürün basitleştirilmesi amacıyla başka adımlar atılmıştır. Sipariş xxx. Kural I (1897'de değiştirildiği şekliyle), talimat çağrısı olarak adlandırılan bir celp, sanığın ortaya çıkmasından hemen sonra bir davacı tarafından alınmalıdır ve bu çağrılar üzerine, savunmalara ilişkin bir emir verilecektir. ihtilaf davası. Bu erken aşamada böyle bir emir vermek, tek bir hukuk meselesi veya olguyu içeren basit durumlar dışında, bir ustanın, hatta odalardaki bir yargıçtan neredeyse beklenemeyecek olan gelecekteki olayların öngörüsünü ve akıllıca öngörülmesini gerektiriyor gibi görünecektir. tarafların mahkemeye sunma konusunda mutabık kaldıkları. Kuralın etkisi, davacının hakimin izni olmadan iddia beyanını verememesi veya davada herhangi bir adım atmamasıdır. Chancery davalarında, genellikle verilen emir, davacının iddia beyanını vermesi ve geri kalan celplerin yerinde durması ve pratik etkinin sadece maliyetlere birkaç pound eklemesidir. Davaların çoğuna uygulandığı gibi, kuralın yanlış bir çizgide ilerleyip işlemediğinden ve davalarının gereklerini dairelerde yargıçtan bile daha iyi bilen taraflardan ayrılmanın daha iyi olup olmayacağından şüphe duyulabilir, Gereksiz, can sıkıcı veya neden olduğu maliyetlerin derhal ödenmesi için katı hükümlere tabi olarak kendi yollarına devam etmek veya dilatatör işlemler. Karar, amirallik davaları veya aşağıda belirtilen emir kapsamındaki işlemler için geçerli değildir.

Yargı Yüksek Mahkemesi Yasası (İrlanda) 1877 İngiliz Kanunları ile aynı çizgiyi takip etti: önceden var olan mahkemeler, bir Yüksek Adalet Divanı ve bir Temyiz Mahkemesinden oluşan bir Yüksek Adliye Mahkemesi olarak birleştirildi. Yargı Yasaları İskoç yargı sistemini etkilemedi, ancak Temyiz Yargı Yetkisi Yasası şunları içeriyordu: Oturum Mahkemesi Lordlar Kamarası'na temyiz başvurusu yapılacak mahkemeler arasında.

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. ^ Bu emsal Başsavcı tarafından tavsiye edildiği üzere mutlak hükümdarın kararı ile her iki mahkeme sistemi kapsamında bir dizi yargılamada belirlenir. Oxford Kontu Davası (1615)
  2. ^ Snell, Edmund Henry Turner; Megarry, R.E .; Baker, P.V. (1960). Snell'in Eşitlik İlkeleri (25 ed.). Londra: Tatlı ve Maxwell. s. 10
  3. ^ İçinde Le systeme judiciaire de la Grande Bretagne, Comte de Franqueville, "yüce" kelimesinin bu mahkemenin bir tanımı olarak kullanılmasını eleştirmektedir ve aynı zamanda "bölünme" ve "mahkeme" terimlerinin birçok farklı anlamda tutarsız kullanımı konusunda ciddiydi (i. 80 - i 8 i. ).
  4. ^ Encyclopædia Britannica, Toth ed., Xxx. 146
  5. ^ Timson v Wilson 38 Ch D 72, 76

Dış bağlantılar